Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Споры о товарных знаках: интересные примеры из практики за 2021 – 2022 годы

Judge-gc42b4dc32_640

Споры о товарных знаках: интересные примеры из практики за 2021 – 2022 годы

Прекратят ли охрану товарного знака, если он совпал с псевдонимом? Законно ли использовать изображение, похожее на мультипликационный образ сказочного героя? Может ли товарный знак иметь религиозный подтекст? Ответы на эти и другие вопросы читайте в обзоре.

Товарный знак могут лишить охраны, если он совпадает с широко известным псевдонимом

За производителем напитков зарегистрировали товарный знак "BASTA/БАСТА". Затем по возражению исполнителя, который выступает под таким псевдонимом, Роспатент признал недействительным решение об охране товарного знака.

Производитель обратился в суд. Настаивал, что спорный словесный элемент потребители воспринимают как самостоятельную лексическую единицу, а не как псевдоним.

СИП отметил: заявитель не смог опровергнуть довод о широкой известности и узнаваемости исполнителя под псевдонимом. Хотя слово имеет отдельное семантическое значение "достаточно, довольно", в русской речи его используют редко. У потребителей может возникнуть ассоциация, что именно исполнитель вводит напитки в оборот под таким товарным знаком. Суд не поддержал заявителя.

Другой спор касался товарного знака со словесным элементом "VARDA". Предприниматель получил права на него. Певица и ее супруг возражали против правовой охраны этого обозначения, ссылались на недобросовестную конкуренцию. Указали, что задолго до регистрации знака она использовала такой псевдоним в творческой деятельности, а также как дизайнер.

Суд отметил, что слово "варда" есть в словарях, оно имеет несколько значений, одно из которых — "роза". Предприниматель мог выбрать его случайно. Истцы не доказали, что он знал об использовании ими спорного обозначения. Также не подтвердили широкую известность псевдонима. СИП не удовлетворил их требования.

Компенсацию не взыщут, если образ персонажа основан на русских народных сказках, а не на товарном знаке

Студия кино оспаривала незаконное использование изображения "Горыныч" из своего мультсериала, у нее были права на товарный знак и на персонажа. Ответчик размещал подобный образ на своих АЗС.

Первая инстанция указала, что отдельные элементы изображений подобны, но объяснила это сходством с первичным персонажем — героем сказок. Образы студии и ответчика не производят на потребителя одинакового впечатления. Одно изображение создает иронический, комический эффект, а другое — нет. Товар ответчика не имеет ничего общего с мультсериалом истца.

Апелляция добавила, что оба произведения — самостоятельные объекты авторского права, хотя они и похожи, так как оба автора использовали одинаковую информацию. СИП поддержал подход судов, студия не получила компенсацию.

Откажут в охране товарного знака с религиозным подтекстом

Спор возник по поводу обозначения "SAINT VINCENT". Компания возражала против охраны товарного знака. В переводе он воспроизводит имя святого. Регистрация такого знака для продажи алкоголя противоречит общественным интересам, оскорбляет чувства верующих.

Роспатент удовлетворил возражение, но правообладатель оспорил это решение в суде.

Кассация отметила: поскольку обозначение содержит имя святого, его нельзя регистрировать как товарный знак. Одна коммерческая организация не может иметь исключительное право использовать его.

СИП не убедили выводы о том, что:

  • есть несколько святых с именем Винсент (Викентий), спорное обозначение не вызывает ассоциации с одним из них;
  • большинство потребителей не связывают обозначение с религиозной тематикой;
  • в составе товарного знака нет изображения святого и религиозной символики.

ВС РФ не стал пересматривать дело.

Если обозначение применяют в ином алфавите, это не доказывает использование товарного знака

Истец требовал досрочно прекратить охрану товарного знака, так как правообладатель его не использовал. Ответчик подтвердил, что применял обозначение "ЭВОЛЮШН" в кириллице. Однако товарный знак зарегистрировали на латинице.

Кассация не согласилась, что различия в применении алфавита не влияют на то, как потребители воспринимают товарный знак. Кириллица вместо латиницы значительно меняет существо обозначения. Такое применение нельзя признать надлежащим использованием товарного знака. СИП удовлетворил требование истца, ВС РФ отказал в пересмотре.

Аналогичную позицию СИП высказывал и в других делах, например, в феврале и в июле прошлого года.

Источник: КонсультантПлюс

Разделы: Для пользы дела, Право, споры, суд, товарные знаки, практика и юристу

Дата: 02 февраля 2023, четверг 16:33

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Новости on-line

Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика обработки персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»